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對于知識產權保護和專利申請的十大誤區分別是什么?

  對于知識產品的知識保護,你了解多少呢?助理申請的十大誤區,你進入了嗎?那就跟著小編一起來了解一下吧!

  一、知識產權保護的知識

  1、專利權的保護

  在我國專利類型有三種:發明專利、實用新型專利和外觀設計專利,三者受同等保護. 我國遵循先申請原則,兩個或者兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授給最先申請的人. 我國是《專利合作條約》(PCT)成員方,外國申請人可以通過PCT途徑向我國遞交專利申請.目前,我國由國家知識產權局對專利進行審查、注冊和管理.

  2、著作權的保護

  我國《著作權法》規定,著作權包括人身權和財產權,自作品創作完成之日起自動產生.

  著作權所有人可以向有關管理單位登記作品著作權,但登記不是取得著作權的前提條件.國家版權局負責著作權的行政管理, 負責貫徹實施著作權法律、法規,批準設立著作權集體管理機構、涉外代理機構等.22.png

  3、商標權的保護

  我國《商標法》規定注冊保護原則,是指商標專用權通過注冊取得,不管該商標是否使用,只要符合商標法的規定,經商標主管機關核準注冊之后,申請人即取得該商標的專用權,受到法律的保護.除注冊保護原則外,《商標法》的另一重要原則是申請在先原則,簡單來說就是先申請商標的申請人可能會獲得注冊批準,取得商標權.我國由國家工商總局商標局負責商標注冊、審核和管理.

  4、地理標志專用權的保護

  我國《地理標志產品保護規定》定義的地理標志產品是:指產自特定地域,所具有的質量、聲譽或其他特性本質上取決于該產地的自然因素和人文因素,經審核批準以地理名稱進行命名的產品.我國共有三個部門對地理標志進行注冊、登記和管理.國家工商總局商標局通過集體商標或證明商標的形式進行法律注冊和管理,國家質檢總局和國家農業部以登記的形式對地理標志進行保護和管理.

  5、商業秘密權的保護

  我國對商業秘密的保護主要規定在《反不正當競爭法》第10條中:"以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密,披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密,違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露或者允許他人使用其所掌握的商業秘密,視為侵犯商業秘密."我國對商業秘密的保護與世界大多數國家的保護基本相同,認定商業秘密和判斷是否構成侵權的標準也基本一致.

  二、專利申請的10大誤區!你入坑了嗎?

  誤區1:自主研發的成果不申請專利就有知識產權

  一些技術人員認為只要是自主創新,就有了自主知識產權.其實不然,專利是一種壟斷權,自主研發的技術成果如果不申請專利,就得不到法律確認和保護.

  當他人盜用其研究成果時,因研發者對成果不具有專利權,得不到法律保護,就無法追究盜用者的法律責任.同時,在我國,專利申請采用的是先申請原則,具有創造性、新穎性和實用性的發明創造誰先申請了,專利就授予誰.

  因此,研發者如不及時申請,而被他人搶先申請并被授予專利權,研發者就無法追究他人的法律責任.這樣的案例在中國可以說是數不勝數.

  誤區2:產品投入大規模生產后才申請專利

  在與發明人就申請專利的技術內容進行交流時,他們中有很多人都有這樣的想法:這一技術方案還未投入生產,也沒有產品問世,此時申請專利是為時過早,等產品大規模投入生產后再申請專利更合適.

  殊不知,這時已經晚了,即使你僥幸獲得授權,專利也處在不穩定狀態之中.此時如果你發現有人侵權并提起訴訟,侵權人則會以專利申請之日技術已經被公開為由進行抗辯.

  你不但打不嬴官司,而且以前為申請專利所花費的精力、時間、金錢統統付之東流.專利申請的基礎不是已經在市場上存在的產品,也不一定是已經成型的產品.只要有了切實可行的想法,就可以著手申請文件的撰寫了.

  誤區3:專利產品的改進不需再申請專利

  有部分發明人認為申請了一項專利后,就可"高枕無憂",從而忽視了后期的繼續研發工作,即使開發出了新產品或有了新改進,也不再申請專利.這種錯誤認識的后果不異于未申請專利.

  因為當他人對該產品有了改進并申請了專利,反過來就限制了原專利權人產品的更新換代,這就會導致原專利權人不經意間反而變成了侵權人.此時,原專利權人就喪失了自己的知識產權.

  誤區4:一項技術成果只能申請一類專利

  有部分發明人認為一項技術成果一次只能申請一類專利,即只能申請發明專利或只能申請實用新型專利或者只能申請外觀設計專利.

  我國專利法規定的專利類型有三類:發明專利、實用新型專利及外觀設計專利,一項產品發明可同時申請多種專利,技術方案也可以同時申請實用新型和發明專利.

  從近兩年的審查情況看,實用新型專利通常半年到一年可以授權;發明專利則需一年到兩年多.因此,對于一些重要的產品發明,若發明人只申請了發明專利,而此時他人"雙管齊下",同時申請發明專利和實用新型專利,那么他將先獲得實用新型專利,擁有了產品的專利權.發明人若使用該產品,反而構成了侵權.

  誤區5:得到了專利證書就獲得了有效的專利權

  這是多數專利權人的普遍認識誤區.在我國,國家知識產權局對實用新型和外觀設計專利不進行實質審查,即使在你申請之前已經有人就相同的技術方案申請過相同的專利,你的申請仍可能會被批準.

  如果沒有人提出異議,你的專利權會維持下去.一旦有人對你的專利提出無效宣告,那么你的專利會百分之百地被無效掉,也就是說你并沒有取得有效的專利權.

  就發明專利而言,雖然國家知識產權局對它進行過實質審查,但誰也不能保證發明專利審查部門對世界范圍內所有相關的文獻資料都檢索過.所以得到專利證書,并不代表你的專利是真正有效的專利,只是代表國家知識產權行政機關對該專利申請的批準.

  只有在你的專利有效期內沒有人對你的專利提出無效宣告或者有人提出無效宣告但復審委員會經過復審后維持了你的專利權,此時你的專利才是真正有效的專利.

  誤區6:技術方案交待不清楚

  很多單位的發明人提交的專利申請文件非常簡單,有的甚至只有幾句話,技術方案完全沒有交待清楚,這給專利代理人制作正式專利申請文件帶來很大困難.

  要求發明人提供更多的技術方案時,他們會以技術保密為由回避,表明這些發明人沒有把握好保密與公開的度.他們只是一味要求保密,害怕多透露一點技術信息,而恰恰忽視了公開不充分的問題.

  大量的案例表明,如果一件專利申請被審查員以技術方案公開不充分為由而發出審查意見通知書,則這件專利申請有98%的可能被駁回.這一點希望引起發明人的高度重視.

  誤區7:專利申請前不做任何檢索

  有些發明人提交的專利申請文件沒有做查新檢索,對技術方案的新穎性如何不確定,根本不知道其技術方案有沒有公開過或公開使用過,這也是我國技術人員的通病——信息檢索和收集信息的能力極低.

  就公開而言,全世界范圍內的任何文獻都可影響技術方案的新穎性.就公開使用而言,只有國內的使用才影響技術方案的新穎性.也就是說,國外已經普遍使用過的東西,如果國內沒有出現,各種文獻也沒有相關記載,那你就可以申請專利.

  如果他人已經就某一技術方案申請過專利或者在相關文獻中公開,你沒有做檢索也去就這一技術方案申請專利,那只能是白白浪費時間、金錢和精力了.

  誤區8:先發表論文或成果鑒定再申請專利

  有些發明人取得研究成果后急于發表文章或成果鑒定,而沒有想到先申請專利保護.

  因為發表文章或成果鑒定不可避免地要公開技術內容,使專利申請失去新穎性而得不到保護.

  誤區9:對專利缺乏有效的管理

  有些企業申請了很多專利,但無專人管理.專利文件之間有的互相沖突,有的已無市場價值還在交納年費.有的專利權已經遭受侵犯但企業管理者對專利特征不了解,不能及時提起訴訟,還有的則是專利文書撰寫的申請質量差,不能起到應該有的保護作用.

  誤區10:缺乏長遠的專利戰略規劃

  有計劃地實施專利戰略對企業來說非常重要.首先,可以避免時間和精力的浪費.一些企業毫無目的的申請大量專利,結果導致授權率低,并產生大量的垃圾專利,浪費時間和精力.

  以上就是小編對"對于知識產權保護和專利申請的十大誤區分別是什么?"的了解,希望可以幫到你.


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